很多做高仿或擦边产品的朋友出事后,家属的第一反应往往是:不就是做得像一点吗,又不是真的,这也算犯罪?这个想法,恰恰是问题的起点。
我见过一份笔录,当事人反复强调:“我的标和正品不一样,字母换过的。”但最后还是被批捕了。问题出在哪?判断是否构成销售假冒注册商标的商品罪,关键不在于你有没有“全抄”,而在于是否在“同一种商品”上使用了“相同的商标”。注意,法条里写的是“相同”,不是“相似”。
如果产品上的标识和正品商标存在明显区别——比如核心字母被替换、组合顺序完全打乱,一眼就能看出不是同一个牌子,那就不属于“同一种商标”。这种情况下,当事人的行为可能连侵权都构不上,更不必说刑事犯罪。这是无罪辩护的基础逻辑,不是模棱两可的灰色地带。
但这个判断尺度,普通人容易凭肉眼和直觉,而司法机关看的是比对结论和鉴定意见。一字之差,天地之别。
刚才说的是有明显区别的情况。但实践中,更常见的是另一种:暗标、微调字母大小写、拉大间距、换个颜色——看起来好像动了手脚,实际上整体视觉效果和正品商标没有本质差异。这种就仍然属于“相同的商标”。
一旦被认定如此,接下来就是金额的门槛问题了。按照相关规定,销售金额达到一定数额,或者还没卖出去的货值达到更高标准,就涉嫌犯罪了。很多当事人直到被刑拘,才意识到那几个不起眼的改动,在法律上根本不算数。
这种情况下的取保候审,就不是“我觉得我是擦边所以没事”能解决的了。家属在外面着急,当事人在里面后悔,但真正能影响结果的,是拘留之后那三十多天里做了什么。主动把销售记录理清楚、把获利数额固定下来、表达退赃意愿,这些动作比反复强调“只是擦边”有用得多。
说一个细节:我们团队办过的这类案件里,有些当事人一开始根本讲不清自己卖了多少钱、赚了多少。这会直接影响办案机关对“社会危险性”的判断。如果连基本事实都说不清楚,取保候审的难度会大很多。
回到处理问题的核心思路上来。从刑事拘留到审查起诉,时间并不宽裕。很多影响结果的节点,往往在当事人意识到之前就已经过去了。如果商品的商标与正品确实存在本质区别,律师会尽早提交法律意见,论证不构成犯罪。如果商标被认定相同,那重点就要放在金额核定、获利认定、退赃退赔和争取品牌方谅解上。
这两种情况的辩护策略完全不同,走错一步,代价可能很大。而且坦白讲,我没办法在不了解具体细节的情况下给你准确判断,任何不看案卷就给承诺的说法,都不值得信。
很多家属第一次来,只是想弄清楚情况。这很正常。我们先聊聊,帮你把整件事理清楚。刑事案子最怕的不是案情复杂,而是在不了解规则的情况下走错了第一步。如果你现在还不确定该怎么办,可以先把情况告诉我,我帮你看看,当前最重要的是什么。
叶斌律师,刑事辩护律师,浙江允道律师事务所主任,创始合伙人,执业十八年以来,专注刑事辩护领域,带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪,销假类犯罪,性侵类犯罪,毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护,在杭州有良好的口碑。